Принятие наследства и отказ от наследства

Принятие наследства и отказ от наследства

Порядок принятия наследства

В ст. 1152 ГК РФ содержатся основные положения о приобретении наследства.

Приобретение наследства — это переход наследственной массы наследодателя к наследнику.

Круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства.

Необходимым условием приобретения наследства является принятие его наследником. Исключение представляет собой переход выморочного имущества в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Принятие наследства является односторонней сделкой, содержание которой составляет волеизъявление наследника, направленное на приобретение наследства.

Принятие наследником по закону или завещанию любого объекта, входящего в состав наследственной массы, признается принятием всей причитающейся данному наследнику наследственной массы. Право выбора одного, нескольких или всех возможных для конкретного наследника оснований приобретения наследства принадлежит самому наследнику.

Статьей 1152 установлен императивный запрет на принятие наследства под условием или с оговорками. Заявление о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ) должно быть безусловным и безоговорочным. Наличие в заявлении условий или оговорок влечет его недействительность (ничтожность), поэтому подача такого заявления не влечет приобретения наследства, а выданное на основании этого заявления свидетельство о нраве на наследство является недействительным.

Принятие наследства одним из наследников влечет наступление правовых последствий только для этого наследника, поэтому совершение им этого действия не означает принятия наследства другими наследниками и не устраняет ни для одного из них необходимости самостоятельного принятия наследства (при наличии у соответствующего наследника намерения приобрести наследство).

Способы принятия наследства

Наиболее распространенным и надежным с точки зрения удостоверения прав наследника способом принятия наследства является подача наследником нотариусу или иному уполномоченному законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство. Такое заявление подается нотариусу или иному должностному лицу по месту открытия наследства.

Заявление, о котором идет речь в п. 1 сг. 1153, может быть подано наследником нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу лично или передано другим лицом или переслано по почте. В последних двух случаях подпись наследника должна быть надлежащим образом засвидетельствована.

Второй способ принятия наследства заключается в совершении действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Перечень таких действий, приведенный в п. 2 ст. 1153, является открытым и может быть дополнен любыми иными правомерными фактическими действиями, способными создать презумпцию наличия у наследника намерения принять наследство путем совершения таких действий. Сказанное означает, что если наследник, например, оплатил за свой счет долги наследодателя, то предполагается, что он сделал это не из альтруистических побуждений, а имея целью выразить таким образом свою волю к принятию наследства. Однако эта презумпция может быть опровергнута, при этом бремя ее опровержения возлагается на заинтересованное в этом лицо.

Общий срок для принятия наследства составляет шесть месяцев (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Для восстановления судом пропущенного срока для принятия наследства в указанной статье предусмотрены два условия: уважительность причин пропуска срока для принятия наследства и обращение в суд в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска этого срока.

Уважительность причин пропуска срока оценивается судом. Отсутствие у наследника сведений об открытии наследства признается уважительной причиной лишь в случае, если он не должен был знать о наступлении этого факта, что, в свою очередь, определяется на основе анализа норм права с учетом характера связи между наследником и наследодателем.

Одновременно с признанием наследника, принявшим наследство, суд определяет заново доли всех наследников в наследственном имуществе и признает ранее выданные свидетельства о праве на наследство недействительными. Решение суда является основанием для выдачи нотариусом новых свидетельств о праве на наследство.

Отказ от наследства

Как и принятие наследства, так и отказ от него является односторонней сделкой. Такая сделка может быть совершена наследником как с указанием лиц, в пользу которых он отказывается от наследства, так и без такого указания (п. 1 ст. 1157 ГК РФ). Правило об отказе от наследства не распространяется на наследование выморочного имущества.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (п. 2 ст. 1157).

Допускается и отказ от уже принятого наследства. Для такого отказа допускается возможность восстановления судом пропущенного по уважительным причинам срока, установленного для отказа от принятия наследства, но лишь в случае, если наследство было принято путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153). Если же наследство было принято путем подачи нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153), восстановление пропущенного срока для отказа от наследства не допускается.

В отличие от принятия наследства отказ от наследства является бесповоротным и не может быть впоследствии изменен или отозван.

Круг лиц, в пользу которых может быть совершен отказ от наследства, ограничен. Ими могут быть наследники по завещанию (ст. 1121 ГК РФ) или по закону (ст. 1142-1148, 1156 ГК РФ). Недостойные наследники, не имеющие права наследовать или отстраненные судом от наследования (ст. 1117 ГК РФ), а также наследники по закону, лишенные наследодателем наследства, в этот круг лиц не входят.

Правило п. 1 ст. 1158 ГК РФ о недопустимости отказа в пользу других лиц от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наслед- пикам, направлено на обеспечение соблюдения воли наследодателя о пропорциях распределения наследственного имущества.

Недопустимость отказа в пользу другого лица от обязательной доли в наследстве объясняется тем, что правило ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле является установленным законом ограничением свободы завещателя (наследодателя) распорядиться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и имеет целью защиту интересов определенного в этой норме круга лиц. Волеизъявление же самого наследника, отказывающегося от обязательной доли, не может служить достаточным основанием для ограничения свободы завещания.

Недопустимостью вступления отказа от наследства в противоречие с волей завещателя объясняется и запрет на отказ от наследства в пользу другого лица, если отказывающемуся наследнику подназначен наследник.

Отказ от наследства должен быть полным, безусловным и безоговорочным. Нарушение установленных в статье запретов влечет недействительность отказа от наследства в пользу другого лица. В этом случае наступают последствия непринятия наследства.

Спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев. При этом антикварные предметы, а также представляющие художественную, историческую или иную ценность, не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник спор, суд может назначить экспертизу.

Свидетельство о праве на наследство

Выдача свидетельства о праве на наследство является нотариальным действием. Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства.

Основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство является заявление наследника, поданное нотариусу или уполномоченному должностному лицу. При наследовании выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ) свидетельство о праве наследования такого имущества Российской Федерацией выдается нотариусом по заявлению соответствующего государственного органа.

В случае, когда наследник принял наследство фактическими действиями и представил нотариусу документы, бесспорно подтверждающие этот факт, однако ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия рассматривается по правилам рассмотрения жалоб на нотариальные действия и на отказ в их совершении. Если же у наследника, принявшего наследство фактическими действиями, отсутствуют бесспорно подтверждающие этот факт документы и нет возможности получить их иным путем, заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается по правилам рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Когда при оспаривании отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство либо при рассмотрении заявления об установлении факта принятия наследства возникает спор о праве гражданском, он должен рассматриваться судом в порядке искового, а не особого производства.

По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Исключение составляет, в частности, случай, предусмотренный в п. 2 ст. 1163 ГК РФ, согласно которому свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения шестимесячного срока с момента его открытия при наличии достоверных данных об отсутствии иных наследников, имеющих право на наследство. Достоверность таких данных оценивается нотариусом.

Меры по охране наследства и управлению им принимаются для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц (например, кредиторов наследодателя). Эти меры принимаются исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства, а в предусмотренных законом случаях — должностными лицами органов местного самоуправления и должностными лицами консульских учреждений РФ. Основанием для принятия исполнителем завещания мер по охране наследства и управлению им может являться как собственная инициатива исполнителя завещания, так и требование одного или нескольких наследников.

Право запроса сведений об имуществе наследодателя принадлежит в целях выявления состава наследства только нотариусу. Исполнитель завещания запрашивать такие сведения не вправе, однако он может инициировать направление запроса нотариусом и получить от последнего содержащуюся в ответе информацию. Эта информация представляет собой нотариальную тайну и может быть сообщена нотариусом только исполнителю завещания и наследникам.

Нотариус вправе требовать ответа на запрос от юридических лиц, которые обязаны ответить на запрос в разумный срок. Отказ или уклонение юридического лица от ответа на запрос нотариуса является неправомерным действием (бездействием) и порождает право наследников и иных лиц, имеющих материальный интерес в охране наследства, требовать возмещения вреда, причиненного таким действием (бездействием).

Следует заметить, что ст. 15 Основ законодательства РФ о нотариате предоставляет нотариусу право истребовать сведения, необходимые для совершения нотариальных действий, не только от юридических, но и от физических лиц. Поэтому представляется, что в целях выявления состава наследства нотариус вправе направлять запросы также и физическим лицам, не рискуя при этом понести ответственность за посягательство на нарушение неприкосновенности частной жизни, однако предоставлять информацию по такому запросу физические лица не обязаны.

По общему правилу предельный срок, в течение которого нотариус вправе осуществлять меры по охране наследства и управлению им, составляет шесть месяцев, и лишь в случаях, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 1154 и п. 2 ст. 1156 ГК РФ, этот срок может быть продлен до девяти месяцев. Что касается исполнителя завещания, то принятие им мер по охране наследства и управлению им продолжается до тех пор, пока это необходимо для исполнения завещания в полном объеме.

Если с обладанием наследственным имуществом не связана необходимость совершения каких-либо юридических действий и возникает необходимость лишь в обеспечении сохранности такого имущества, оно передается нотариусом или исполнителем завещания на хранение лицам, указанным в п. 4 ст. 1172 ГК РФ. Требующее управления наследственное имущество передается в доверительное управление (ст. 1173 ГК РФ).

V. Принятие наследства и отказ от него

Адамова, услышав это, не стала подавать заявление о принятии наследства. Тем не менее продолжала пользоваться и домом, и вещами матери, т.е. фактически приняла наследство. Когда, спустя год, Адамова обратилась в Первую Московскую государственную нотариальную контору, ей разъяснили, что она имеет право на обязательную долю в наследстве, поскольку достигла на момент открытия наследства пенсионного возраста. Адамова предъявила к Козину иск о продлении срока для принятия наследства. При этом в обоснование иска делалась ссылка на два обстоятельства: а) неправильная консультация, полученная в нотариальной конторе (об отсутствии права на наследство) и б) фактическое принятие Адамовой наследства.
Районный народный суд Москвы, рассмотрев дело, признал указанные обстоятельства установленными и иск удовлетворил. Здесь было допущено сразу несколько ошибок. Первая и главная: Адамовой следовало, не возбуждая искового производства о продлении срока, подать заявление об установлении факта принятия наследства. Срок надо продлевать тогда, когда наследство не принято ни одним из двух установленных ст.546 ГК РСФСР способов. Вторая ошибка заключалась в том, что заблуждение в праве (Адамова считала, что она не наследник) не является бесспорной уважительной причиной, дающей основание рассчитывать на восстановление пропущенного срока (будь этот срок действительно пропущен).
И еще одно простое правило, которое следует знать. Часть 3 ст.550 ГК РСФСР содержит правило о безотзывности акта принятия наследства.
«Когда умер мой друг, выяснилось, что я — единственный наследник по его завещанию. И это в ущерб жене и сыну! Действительно, в отношении жены это может быть и справедливо, она — женщина недостойная. Но вот сын. С этим я согласиться не хочу и забрать, что ему положено, не могу. Как же я должен поступить в такой ситуации?» Ф. Лазарев
Если Вы решите, что наследником должен быть сын Вашего друга, а не Вы, г-н Лазарев, то следует воспользоваться правилами ст.550 ГК РСФСР. В ч. 1 этой статьи сказано, что наследник по закону или по завещанию в течение шести месяцев со дня открытия наследства вправе отказаться от наследства. При этом он может указать, что .отказывается от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или по завещанию, в пользу государства или отдельной государственной, кооперативной или другой общественной организации.
Итак, отказ от наследства возможен в пользу любого наследника за двумя исключениями. Нельзя отказаться от наследства в пользу недостойного наследника (ст.531 ГК РСФСР) и в пользу лица, лишенного права наследования путем прямого указания об этом в тексте завещания. Такой отказ может быть обжалован другими наследниками в суд.
Поскольку отказ от наследства допускается как в пользу одного, так и нескольких наследников, то, соответственно, отказывающийся наследник вправе указать доли, причитающиеся тем, в чью пользу он решил отказаться. Если наследник отказался от наследства, не указав, в чью пользу он отказывается (безоговорочный отказ), его доля поровну переходит к тем наследникам, которые приняли наследство (ст.551 ГК РСФСР).
Отказ от наследства является односторонней сделкой и, соответственно, может быть совершен только дееспособным гражданином (или юридическим лицом.) В этой связи следует помнить, что лица, ограниченно дееспособные, частично дееспособные, могут отказаться от наследства только с согласия своих попечителей. За недееспособных отказаться от наследства вправе только их опекуны. Встречаются случаи, когда подобные отказы от наследства принимаются нотариальными конторами при отсутствии письменного согласия органов опеки и попечительства. Такая практика незаконна и противоречит требованиям ст133 Кобс РСФСР.
Если решение данного вопроса особых затруднений не вызывает, то вопрос об изменении содержания первоначального отказа от наследства остается спорным. Согласно одной точке зрения, сделав безусловный (безоговорочный) отказ от наследства, наследник впоследствии с согласия всех других наследников, принявших наследство, вправе заменить его на направленный отказ, -т.е. с указанием лица, в пользу которого он делается.
Другая точка зрения, которая, на наш взгляд, больше соответствует требованиям закона, сводится к следующему. Во-первых, нельзя личное субъективное право (право принять наследство, отказаться от наследства, дать направленный отказ) ставить в зависимость от воли других лиц (в данном случае — наследников, принявших наследство). Во-вторых, отказ от наследства не есть отказ от суммы имущественных прав: это отказ от права на принятие, получение наследства, т.е. отказ от своих наследственных прав после смерти данного наследодателя. Следовательно, раз отказавшись, лишившись своего права, нельзя его впоследствии вновь реализовать путем попыток последующего принятия наследства или изменения содержания первоначального отказа от наследства.
В силу прямого указания закона (ч.1 ст.550 ГК РСФСР) отказ от наследства может быть сделан только в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. В отличие от нормы, регулирующей порядок принятия наследства, ст.550 ГК РСФСР не содержит указания на возможность продления (восстановления) этого срока.
В этой связи следует признать ошибочной точку зрения М. В. Гордона, писавшего. что «как и срок на принятие наследства, срок на отказ может быть восстановлен судом, если будут признаны уважительными те причины, которые привели к такому опозданию» (Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию, с.87). Если бы это высказывание имело не характер комментария действующего законодательства (в этом качестве оно ошибочно), а было бы сделано в виде предложения по изменению закона, с ним следовало бы согласиться и всемерно поддержать.
Рассмотрим такой пример: один из наследников, находившийся в длительной геолого-разведочной экспедиции, узнал об открытии наследства спустя год после смерти наследодателя. Он хотел отказаться от наследства в пользу своего младшего брата, наследника по закону. Но, оказывается, отказаться от наследства он уже не вправе — прошло более 6 месяцев, а восстановить срок нельзя. Остается только одно: восстановить срок для принятия наследства (благо пропущен он по причине, явно уважительной), стать собственником причитающейся ему доли наследственного имущества, а затем передать ее (путем заключения договора дарения, например) в собственность младшего брата.
Как видим, путь куда как более сложный. Помимо практического неудобства, создающегося существующим запретом на продление шестимесячного срока для отказа от наследства, эта ситуация не выдерживает критики и с чисто теоретических позиций. Акты принятия наследства и отказа от наследства, с точки зрения субъективных гражданских прав, абсолютно однотипны и, если можно так выразиться, равновелики. Последствия их совершения также равнозначны — определяется порядок наследственного правопреемств. Следовательно, логично было бы предположить, что и правила, действующие в отношении них, должны быть одинаковы. Однако, как мы убедились, логичность предположения не всегда означает его соответствие действительности.
Возражения против этой точки зрения обычно сводятся к следующему: «Восстанавливать срок только для того, чтобы дать возможность совершить не просто отказ от наследства, а отказ направленный, было бы нецелесообразно по ряду причин. Прежде всего надо рассматривать отсутствие возможности восстановления срока для отказа как средство поддержания правовой дисциплины. В противном случае любой наследник, имевший сначала намерение просто не принимать наследство, впоследствии, передумав, мог бы ставить вопрос о разрешении совершить направленный отказ. Нам кажется, что есть смысл относиться к лишению такого рода права как к определенного рода санкции за пропуск установленного законом срока» (Мальцев Е.А. Некоторые вопросы восстановления срока для принятия наследства. — Сборник ученых трудов Вып. 15. Проблемы процессуального права. Свердловск. 1971, с.118).
Когда анализируешь подобные возражения, невольно закрадывается подозрение, что автор забыл, о чем идет речь. Предлагается ведь не просто восстанавливать срок для отказа от наследства любому и каждому, его пропустившему. Речь идет о пропуске срока по уважительной причине и о восстановлении его именно в этой связи. Что же касается «санкции» за невиновное поведение (ибо если есть уважительная причина, то вины нет), она никак не будет соответствовать принципам российского гражданского права.
Но это все — споры о будущих изменениях гражданского законодательства. Сегодня же пропуск шестимесячного срока лишает наследника права заявить направленный отказ от наследства. В этой связи полезно привести одно разъяснение отдела нотариата Министерства юстиции РСФСР: «Государственный нотариус вправе засвидетельствовать подпись наследника на заявлении об отказе от наследства по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, если наследником уже направлялось в нотариальную контору подобное заявление (в течение шестимесячного срока. — М. Б.), на котором его подпись не была засвидетельствована органом, совершающим нотариальные действия» (Сов. юстиция, 1986, № 4, с. 31).

Читайте так же:  Как оформить выходной кадры

Достаточно долго в юридической литературе дискутируется вопрос о возможности частичного отказа от наследства. Некоторые авторы Комментария к Гражданскому кодексу РСФСР (М., 1982, с.653) указывают, что частичный отказ от наследства невозможен, что наследник, отказавшийся от части, признается отказавшимся от всего наследства. С другой стороны, А.К. Граве и П.С. Никитюк считают частичный отказ от наследства возможным, проводя аналогию с возможностью получения свидетельства о праве на наследство не только на все, но и часть наследственного имущества (см.: Граве А.К. Вопросы наследственного права в практике Верховного Суда СССР. М., 1949, с.44 — 45; Никитюк П.С. Наследование по новым гражданским кодексам. — Соц. законность, 1965, №7, с.31-32).
Первая точка зрения представляется более правильной. Акт отказа от наследства — не отказ от тех или иных вещей или имущественных правомочий наследодателя, это — отказ от реализации своего права стать наследником.
Очень часто граждане задают вопрос: возможен ли отказ от наследства в пользу внука наследодателя? Ответ должен быть отрицательный. Отказ от наследства в пользу внука или правнука наследодателя возможен в том случае, если они являются наследниками по закону или по завещанию (п.8 «б» постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г.). Еще в более конкретной форме такой вывод содержится в разъяснении Отдела нотариата Министерства юстиции РСФСР: «Отказ от наследства в пользу внука наследодателя может иметь место, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей внука, который был бы наследником» (Сов. юстиция, 1976, № 4, с. 3 обложки).
Отказ от наследства в пользу лица, не являющегося наследником ни по закону, ни по завещанию, следует считать недействительным.
Ни в законе, ни в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г., прямо не сказано, что наследник, имеющий право на обязательную долю, не может дать направленный отказ от наследства. Вместе с тем из содержания п. 6 названного постановления следует сделать именно такой вывод: необходимый наследник может либо принять наследство в виде обязательной доли, либо отказаться от него, но без указания, в чью пользу отказ делается. На этой позиции стоят практически и все ученые-юристы.
Весьма часто нотариальные конторы, принимая отказ от наследства от пережившего супруга, выдают затем наследникам свидетельства о праве на наследство без учета супружеской доли. Например: скончался И.Д. Левин. Ему на праве личной собственности принадлежала дача в пос. Удельная Московской области. Дача была построена в период брака с Е.Я. Левиной. После смерти мужа Е.Я. Левина отказалась от наследства в пользу двух сыновей. Первая Московская государственная нотариальная контора выдала свидетельство о праве на наследство на 1/2 часть дома каждому их сыновей. Получилось, что отказ от наследства вдовы наследодателя рассматривается одновременно и как отказ от права собственности на супружескую собственность. Между тем, подобная практика не основана на законе. Переживший супруг не может отказаться от своей доли в общем имуществе в пользу кого-либо из наследников.
Отказ от наследства — сделка. Соответственно и оспорить совершенный ранее отказ от наследства можно по тем же основаниям, что и любую сделку. Чаще всего встречаются иски о признании отказа от наследства недействительным в связи с тем, что он был совершен: а) лицом, не способным в тот момент понимать значения своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК РФ); б) под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ); в) под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителей сторон или стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК РФ) и по другим основаниям.
Например, известен случай, когда отказ от наследства был совершен в пользу лица, которого отказывающийся считал наследником. Когда же выяснилось, что это лицо не является наследником, появились достаточные основания для заявления иска о признании отказа от наследства недействительным ввиду ошибки в факте. Ошибка же в составе наследства, в размере долгов, обременяющих наследство, не служит основанием для оспаривания акта отказа от наследства.
Возник один весьма дискуссионный вопрос: можно ли оспорить в судебном порядке отказ от наследства, если этому предшествовало его фактическое принятие. Думаю, что в такой ситуации ход рассуждений должен быть следующий. Согласно ст.546 ГК РСФСР, фактическое вступление во владение наследственным имуществом приравнено к принятию наследства путем подачи заявления нотариальному органу. Вместе с тем ст.550 ГК РСФСР предусматривает, что не допускается отказ от наследства, если наследник уже подал в нотариальный орган заявление о принятии им наследства или о выдаче свидетельства. Поскольку же фактическое вступление во владение наследственным имуществом однозначно по последствиям с принятием наследства путем обращения в нотариальный орган, то отсюда следует, что правило ст. 550 ГК РСФСР распространяется и на фактическое принятие наследства (т.е. запрет последующего отказа от наследства действует и в этом случае).
Кроме данного вывода, сделанного на основе сравнительного анализа указанных статей, должны быть учтены и другие соображения. Наследник, распорядившийся частью наследственного имущества в связи с фактическим вступлением во владение им, а затем отказавшийся от наследства, ставит тем самым в невыгодное положение кредиторов наследодателя, так как уменьшает актив наследства и ограничивает возможность удовлетворения их требований. Сам же он, отказавшись от наследства, выбывает из числа наследников, несущих ответственность по долгам наследодателя (как известно, обратить взыскание можно только на актив наследства).
Другими словами, наследник, воспользовавшись «благами» наследства, когда очередь доходит до распределения «тягот», вдруг заявляет, что он наследником быть не хочет. Необходимо иметь в виду, что отказ от наследства после его принятия путем совершения фактических действий чреват опасностью разных злоупотреблений (сокрытие наиболее ценных вещей и т. п.), наносящих ущерб другим наследникам, позже вступившим в фактическое владение имуществом или же подавшим заявление в нотариальный орган. В судебной практике фактическое принятие наследства всегда рассматривалось как бесповоротное.
Против такой позиции могут быть высказаны возражения в том плане, что подобное толкование якобы вообще лишает наследника, проживавшего совместно с наследодателем, возможности отказаться от наследства, что ставит его в худшее положение, по сравнению с наследником, проживавшим отдельно.
На эти возражения можно ответить так. Согласно ст.549 ГК РСФСР наследник, вступивший во владение или управление наследственным имуществом, не ожидая явки других наследников, не вправе распоряжаться наследственным имуществом (продавать, закладывать, дарить и т. п.). Такой наследник, выполняющий требования ст.549 ГК РСФСР, вправе отказаться от наследства, поскольку он имущество только сберегает, охраняет, но не расходует. Тот же наследник, который в нарушение ст.549 ГК РСФСР распоряжается имуществом в течение шестимесячного срока, не вправе отказаться от наследства.
«Объясните, пожалуйста, кто прав. Нас по завещанию было три наследники: брат, сестра и я- Однако случилось так, что брат не пожелал стать наследником. Теперь сестра говорит, что доля брата переходит к нам двоим, а я считаю, что его доля должна быть поделена между всеми наследниками по закону, даже теми, кто в завещании вовсе не упомянут.» С. Гребнев
Несмотря на то, что Вы, г-н Гребнев, вроде бы достаточно четко сформулировали свой вопрос, я на него ответить не смогу. И беда здесь в нечеткой формулировке, но не вопроса, а условий завещания. В том случае, если в завещании каждому из трех наследников было завещано определенное имущество или определенная часть конкретного имущества, то ответ на вопрос содержится в ч.1 ст.551 ГК РСФСР: «В случае непринятия наследства наследником по закону или по завещанию или лишения завещателем наследника права наследования его доля наследства поступает к наследникам по закону и распределяется между ними в равных долях». Другими словами, при такой формулировке завещания правы Вы. Но! Если в завещании сказано «все свое имущество. «, т. е., если именно Вам троим — наследникам по завещанию — наследодатель хотел передать все, что у него было, ответ надо искать уже в ч.2 ст.551 ГК РСФСР: «Если наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, то доля наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними в равных долях». Следовательно, при таких «условиях задачи» права Ваша сестра, г-н Гребнев. Вот, пожалуй, и два варианта ответа на два варианта вопроса.
Однако попутно замечу, что правила ст.551 ГК РСФСР не применяются к случаям, когда наследник отказался от наследства в пользу другого наследника, государства или государственной, кооперативной или другой общественной организации (по правилам ст.550 ГК РСФСР), либо отпавшему наследнику подназначен наследник (по правилам ст.536 ГК РСФСР).

Читайте так же:  Не отдают долг как подать в суд

Принятие наследства и отказ от него

Сам факт смерти наследодателя не означает, что все его имущество автоматически переходит к наследникам по закону либо по завещанию. Такой порядок означал бы нарушение прав наследников, каждому из которых принадлежит право как приобрести наследственное имущество, так и отказаться от него. Право на наследство возникает у каждого из наследников независимо от их воли. Но осуществляется это право на наследство только по воле призванных к наследству лиц. Наследник должен выразить свою волю путем принятия наследства.
Исключение составляет переход прав на выморочное имущество к государству. В силу прямого указания закона оно не должно совершать акта принятия наследства. В данном случае все права на выморочное имущество переходят к РФ автоматически.
Гражданским законодательством установлен специальный порядок принятия наследства. Принятие наследства представляет собой одностороннюю сделку, содержанием которой является совершение установленных законом действий, направленных на приобретение наследственного имущества.

Закон устанавливает следующие принципы принятия наследства

  1. принятие наследником части наследства означает принятие всего
    причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни
    находилось (п. 1 ч. 2 ст. 1152 ГК РФ). Гражданское законодательство
    рассматривает наследство как единое целое. Поэтому оно может быть принято
    каждым наследником лишь как единое целое: не требуется принимать наследство
    в отношении каждой отдельной вещи, каждого в отдельности права или каждой
    обязанности, входящих в состав имущества умершего. Физическое овладение
    конкретной вещью из состава наследства или осуществление конкретного
    наследуемого права характеризует отношение наследника ко всему наследству и
    расценивается как принятие его во всей причитающейся данному наследнику
    массе;
  2. при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (п. 2 ч. 2 ст. 1152 ГК РФ). В данном случае закон предоставил наследнику, имеющему право наследования по разным основаниям, право выбора. Например, если наследнику принадлежит право наследования по завещанию и одновременно право на обязательную долю в наследстве, он вправе принять наследство по обоим основаниям либо выступить лишь как наследник по завещанию или как наследник обязательной доли. Однако принять часть наследства, причитающуюся ему по тому или иному основанию, в силу действия предыдущего принципа он не может;
  3. не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (п. 2, ч. 3, ст. 1152 ГК РФ);
  4. принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками (п. 3 ст. 1152 ГК РФ). Право на наследство осуществляется самостоятельно наследником, только по его усмотрению. Каждый из наследников при принятии наследства по отдельности выражает свою волю и намерения индивидуально.

Однако принятие наследства одним наследником создает соответствующие правовые последствия как для этого наследника, так и для других наследников, поскольку влияет на размер наследственных долей, условия раздела наследства, призвание к наследству других наследников и др. Но это не влияет на самостоятельное выражение воли наследника.
Закон устанавливает, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия и момента государственной регистрации прав на него (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Из этого следует, что закон придал обратную силу принятию наследства. Это правило имеет важное практическое значение. Оно устраняет момент неопределенности в принадлежности наследственного имущества, который при отсутствии этого правила мог бы существовать в период со дня открытия наследства по день его принятия. Именно на наследника, принявшего наследство, в указанный период ложится бремя содержания имущества, он же несет риск его случайной гибели или повреждения, к нему могут быть предъявлены требования о возмещении вреда, причиненного в результате эксплуатации наследственного имущества, и др.
По общему правилу принятие наследства осуществляется путем подачи соответствующего заявления нотариусу либо должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Заявление подается по месту открытия наследства. Закон допускает направление заявлений о принятии наследства и о выдаче свидетельства о праве на наследство посредством почтовой связи, а также их передачу нотариусу другим лицом (курьером). В этом случае подпись заявителя должна быть в обязательном порядке нотариально удостоверена, что гарантирует достоверность волеизъявления наследника.
Допускается подача указанных заявлений и через представителей. Однако при этом в доверенности должно быть специально оговорено соответствующее полномочие. Законные представители малолетних (лиц, не достигших 14 лет) или недееспособных действуют в интересах представляемого без специальных полномочий (без доверенности), в том числе и при принятии для них наследственного имущества.
Забегая вперед, отметим, что точно в таком же порядке производится и отказ от наследования.
Факт подачи заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство однозначно свидетельствует о намерении наследника вступить во владение наследственным имуществом. Закон допускает также фактическое принятие наследства, которое заключается в совершении наследником действий, подтверждающих его намерение приобрести наследство (п. 2 ст. 1153 ГК). При этом заявление о принятии наследства может и не подаваться, поскольку сами такие действия закон расценивает как акт принятия наследства.

К ним относятся:

  1. вступление во владение или в управление наследственным имуществом. Наследник, вступивший во владение имуществом, имеет право господства над вещами, входящими в состав наследства, а также может присоединить их к собственному имуществу. Вступление в управление наследственным имуществом — это совершение наследником действий, обеспечивающих нормальное функционирование и хозяйственное состояние этого имущества (например, садового участка);
  2. сохранение и защита наследственного имущества;
  3. оплата расходов на содержание наследственного имущества;
  4. оплата долгов наследодателя.

Презумпция принятия наследства означает, что наследник совершил определенные действия по принятию наследства. Но она может быть оспорена как самим наследником, так и другими лицами. Если наследник совершил какое-либо из вышеуказанных действий без намерения стать собственником наследственного имущества, он не лишается права свободного выбора между принятием наследства и отказом от него. Поскольку при фактическом принятии наследства намерения наследника о принятии наследства лишь предполагаются, постольку наследнику принадлежит право доказывать иное, в частности посредством подачи заявления об отказе от наследства либо соответствующего искового заявления.
Законом установлены сроки, в течение которых наследники могут реализовать свое право на принятие наследства.
Период принятия наследования ограничен в силу различных причин. Прежде всего учитываются интересы наследников, так как срок принятия наследства является периодом времени, который необходим для установления состава, стоимости и места нахождения наследства, розыска и явки наследников, принятия ими решения по поводу наследства.
Срок для принятия наследства установлен ГК РФ и равен 6 месяцам. Он исчисляется со дня открытия наследства. Этот срок является общим и применяется во всех случаях, но есть исключения, где установлены специальные сроки принятия наследства:

1) если при объявлении гражданина в судебном порядке умершим решением суда установлена дата его предполагаемой гибели, то 6-месячный срок для принятия наследства исчисляется с момента вступления указанного судебного решения в законную силу. Днем открытия наследства при этом считается день предполагаемой гибели. Именно на эту дату устанавливается круг лиц, имеющих право на наследование. В данном случае срок принятия наследства начинает исчисляться со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. В противном случае срок для принятия наследства мог бы оказаться истекшим прежде, чем суд принял решение об объявлении гражданина умершим;
2) если наследник по закону или по завещанию отказался от наследства,
подав соответствующее письменное заявление, либо был признан недостойным
наследником, то лица, получающие вследствие этого право на наследование,
могут выразить свою волю на принятие наследства в течение 6 месяцев со дня
появления у них этого права. Соответствующее право появляется:
а) при отказе от наследства — с момента удостоверения нотариусом отказа от
наследства;
б) при признании гражданина не имеющим права на наследование — с
момента вступления в законную силу решения суда, которым подтвержден факт
совершения правонарушения, направленного против наследодателя, кого-либо из
наследников либо против осуществления последней воли лица из корыстных
побуждений;
в) при отстранении от наследования — с момента вступления в законную силу
решения суда, которым установлен факт злостного уклонения наследником от
выполнения обязанностей по содержанию наследодателя;

3) закон допускает реализацию права на отказ от наследства как путем подачи письменного заявления об отказе, так и путем простого непринятия наследства. Непринятие наследства представляет собой ситуацию, когда наследник, призванный к наследованию, никаким образом не проявил своего отношения к приобретению наследства в течение установленного для этого срока: не подал заявления о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, не совершил фактических действий, свидетельствующих о принятии наследства, не подал заявления об отказе от наследства. Лица, получающие право на наследование вследствие непринятия наследства иными гражданами, могут реализовать соответствующее право в течение 3 месяцев, исчисляемых со дня окончания 6-месячного срока, в течение которого право на принятие наследства принадлежало первоначальным наследникам;

Читайте так же:  Договор на специальное природопользование

4) закон устанавливает льготный срок для наследников, получающих право на наследование в порядке наследственной трансмиссии. Так, если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее 3 месяцев, она удлиняется до 3 месяцев (п. 2 ст. 1156 ГК РФ).

Наследник, принявший наследство, имеет право, но не обязан, получить свидетельство о праве на наследство. Данный документ подтверждает принадлежность наследственного имущества конкретному лицу. Свидетельство о праве на наследство является основанием для государственной регистрации наследника в качестве собственника, когда такая регистрация необходима по закону.
По заявлению наследника свидетельство выдается нотариусом по месту открытия наследства либо иным должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие. Нотариус и другие уполномоченные должностные лица обязаны по просьбе наследников выдать свидетельство о праве на наследство при наличии соответствующих оснований и необходимых доказательств. Отказ в совершении этого нотариального действия может быть обжалован заинтересованным лицом в суд. Свидетельство о праве на наследство выдается при отсутствии между наследниками спора, касающегося наследственного имущества, порядка его распределения и др. Если же такой спор возник и было подано заявление в суд, то выдача свидетельства откладывается до рассмотрения спора судом. На основании вступившего в законную силу решения суда будет выдаваться свидетельство о праве на наследство.
По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части (п. 1 ст. 1162 ГК РФ). Закон допускает выдачу дополнительного свидетельства в случае выявления наследственного имущества, которое не было включено в ранее выданное свидетельство о праве на наследство.
Установленный порядок выдачи свидетельства действует в отношении всех наследников, вступивших в права наследования, независимо от основания. Не является в данном случае исключением и РФ при наследовании выморочного имущества. До принятия специального закона о порядке наследования и учета выморочного имущества действует Постановление СМ СССР от 29.06.1984 N 683 «Об утверждении Положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов». Согласно указанному Положению обязанности учета имущества, переходящего по праву наследования к государству, возложены на налоговые органы. В связи с этим свидетельство о праве наследования государством должно быть выдано по заявлению соответствующих налоговых органов, поданному по месту открытия наследства.
Подача заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство в течение срока, установленного для принятия наследства, одновременно является также актом принятия наследства. В случаях, когда наследство принимается иными способами, свидетельство может быть получено в любое время по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1163 ГК РФ).
6 месяцев — это период после открытия наследства, в течение которого должны быть установлены все лица, имеющие право на наследование. Меры по выявлению наследников могут приниматься нотариусом, например путем размещения объявления об открытии наследства в средствах массовой информации. Наследники, которым известно об открытии наследства, могут сами обнаружить себя, обратившись в нотариальную контору по месту открытия наследства. В течение тех же 6 месяцев наследники определяют свое отношение к наследственному имуществу: принимают решение о принятии наследства либо об отказе от него. Таким образом, по истечении 6-месячного срока со дня открытия наследства, когда окончательно определится круг наследников, могут выдаваться свидетельства, удостоверяющие их права.
Также должно учитываться, что некоторые наследники могут и не уложиться в установленный законом 6-месячный срок в силу различного рода причин. Для некоторых наследников общий срок принятия наследства является недостаточным (ст. 1154 ГК РФ). Как уже было сказано выше, к таковым относятся, например, наследники, у которых право на наследство возникает вследствие отказа другого наследника от наследства. В данном случае свидетельство о праве на наследство выдается только по истечении специальных сроков для принятия наследства.
Свидетельство о праве на наследство может быть выдано раньше истечения установленного законом срока, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, других наследников нет и быть не может. Достоверность таких данных оценивается нотариусом. Таким образом, законом определен срок, начиная с которого допускается выдача свидетельств о праве на наследование. Каких-либо пресекательных сроков, по истечении которых лицо теряет право на получение свидетельства, не установлено. Документ, подтверждающий право на наследство, может быть выдан соответствующим органом. В целях защиты прав отдельных наследников, а также во избежание необходимости аннулирования ранее выданных свидетельств и выдачу новых закон допускает процедуру приостановления выдачи свидетельств о праве на наследование. Это возможно:

  1. по решению суда. Чаще всего это происходит в случае, когда в производстве суда находится дело, связанное с разделом наследственного имущества. Не исключены и другие споры, вытекающие из наследственных отношений;
  2. при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника. Выдача свидетельств до рождения такого ребенка невозможна. Если документы были бы выданы без учета такого наследника, то это означало бы грубое нарушение его имущественных прав и необходимость перераспределения наследственных долей при его рождении. Выдача свидетельства о праве на наследование еще не родившегося наследника также невозможна, поскольку нельзя исключать неблагополучного исхода беременности. В этом случае свидетельство было бы выдано на несуществующего человека. Заявление о наличии еще не рожденного наследника должно быть подано соответствующему органу, выдающему свидетельство о праве на наследство.

Выдача свидетельства о праве на наследство не является правообразующим фактом. В силу факта наследования право собственности на имущество, другие права и обязанности становятся принадлежащими наследникам. Свидетельство о праве на наследство является доказательством наличия права на наследство.
Как уже было сказано, получение свидетельства является правом, но не обязанностью наследников. Однако в некоторых случаях в силу отсутствия свидетельства о праве на наследство лицо не может в полной мере осуществлять правомочия собственника в отношении приобретенного имущества. Например:

  1. согласно ст. 1128 ГК РФ денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним;
  2. согласно Федеральному закону от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» свидетельство о праве на наследство является основанием для государственной регистрации перехода к наследнику прав на недвижимое имущество, принадлежавшее наследодателю;
  3. оружие, переходящее в порядке наследования, перерегистрируется
    органами внутренних дел на основании документов, подтверждающих вступление
    лица в наследство, т.е. на основании свидетельства о праве на наследство;
  4. другие случаи.

По общему правилу истечение сроков, установленных для принятия наследства, означает утрату наследником соответствующего права. Таким образом, если со стороны наследника не происходит никаких действий для принятия наследства, это рассматривается как предположение об отказе наследника от осуществления своего права на наследование. Однако в ряде случаев закон предоставляет возможность опровергнуть такую презумпцию и приобрести наследство. Для этого существует институт принятия наследства после истечения установленного срока.
Непринятие наследства может быть обусловлено различными обстоятельствами: как тем, что наследник действительно не имел намерения приобрести наследство, так и тем, что наследник не знал об открытии наследства. В случае если срок для принятия наследства был пропущен в силу уважительных причин, лицу принадлежит право в судебном порядке требовать его восстановления. При этом уважительность причин оценивается судом. Закон в качестве возможных вариантов называет те обстоятельства, когда наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства (например, наследник не был извещен о смерти наследодателя). В качестве других уважительных причин можно назвать тяжелую болезнь, длительную командировку и др. Однако в таких случаях будет необходимо доказать невозможность принятия наследства путем направления соответствующего заявления почтой, невозможность действия через представителя.
Следует учитывать, что срок для принятия наследства может быть восстановлен только при условии, если заинтересованное лицо обратилось с соответствующим заявлением в суд в течение 6 месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. Этот момент устанавливается в каждом конкретном случае с учетом существа причин, вызвавших пропуск срока. Например, наследник получил сведения об открытии наследства, когда после тяжелой болезни был допущен к работе, по возвращении из командировки и др.
При восстановлении пропущенного срока и признании наследника принявшим наследство суд заново определяет доли всех наследников в наследственном имуществе, теперь уже с учетом имущественных претензий нового наследника.
Так, если к наследованию по закону были призваны наследники второй очереди вследствие того, что единственный наследник по закону первой очереди не принял наследства, а суд признал пропустившего срок наследника первой очереди принявшим наследство, отпадает основание наследования имущества наследниками второй очереди. Таким образом, суд выносит решение о передаче всего наследства единственному наследнику первой очереди. В любом случае ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются недействительными, и на основании судебного решения выдаются новые.
При необходимости решается вопрос о защите прав нового наследника.
Закон помимо обращения в суд допускает мирное урегулирование конфликта во внесудебном порядке. Наследство может быть принято лицом, пропустившим установленный срок по его истечении, при условии согласия на это всех остальных наследников, уже принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК РФ). Это возможно вне зависимости от уважительности или неуважительности причин пропуска и продолжительности просрочки.
Согласие наследников, уже вступивших в права наследования, на принятие наследства лицом, пропустившим установленный срок, должно быть выражено в письменной форме в присутствии нотариуса. Если такое заявление делается в отсутствие нотариуса, то подписи на документах о согласии должны быть заверены, что гарантирует достоверность волеизъявлений. При этом нотариусом аннулируются ранее выданные свидетельства о правах на наследство и выдаются новые. Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.
В соответствии с п. 3 ст. 1155 ГК РФ наследник, принявший наследство после истечения установленного срока, имеет право на получение от лиц, ранее принявших наследство, причитающегося ему имущества в натуре. В случае невозможности реальной передачи тех или иных вещей в силу того, что предыдущий держатель уже успел ими распорядиться, утратив на них право собственности, или в силу иных причин новый наследник получает право на денежную или иную компенсацию. Наследник, чьи права наследования восстановлены, имеет право на возмещение неполученных доходов от наследственного имущества. Кроме того, наследник должен также возместить все необходимые затраты на содержание и сохранение возвращаемого ему наследственного имущества. Письменным соглашением между наследниками может быть предусмотрен иной порядок удовлетворения имущественных притязаний нового наследника.
С 1 января 2006 г. Федеральным законом от 01.07.2005 N 78-ФЗ «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» установлено, что любое полученное наследство освобождается от налогообложения. Также со стоимости наследуемых предметов не придется платить налог на доходы физических лиц.
В течение сроков, установленных для принятия наследства, наследник имеет право не только принять наследство, но и отказаться от него, подав в нотариальную контору по месту открытия наследства соответствующее заявление. Закон допускает отказ от наследства даже в том случае, если ранее наследник уже выразил свою волю на принятие наследства. Единственное требование: такой отказ должен быть совершен в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Отказ от наследства является бесповоротным. Он не может быть впоследствии изменен или отозван (п. 3 ст. 1157 ГК РФ).
Напомним, что правила об отказе от наследства не распространяются на наследование выморочного имущества.
В целях защиты интересов несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан отказ от наследства в тех случаях, когда указанные лица выступают в качестве наследников, допускается только с предварительного разрешения органов опеки и попечительства.